Отрицательный ответ на этот вопрос дает М. Бубер со ссылкой на фрагмент Авесты, где говорится: «Все добрые мысли, все добрые слова, все добрые дела я совершаю сознательно. Все злые мысли, все злые слова, все злые дела я совершаю бессознательно» <*>. Нам представляется более соответствующим действительности иной подход, согласно которому зло совершает даже тот, кто не понимает значения своих действий. С богословской точки зрения эта позиция удачно обоснована Б. Паскалем: «Св. ап. Павел называет себя первым из грешников, за грех, который сам признает совершенным по неведению или из религиозного рвения. Недостаточно ли видеть из Евангелия, что распинавшие Иисуса Христа нуждались в прощении, о котором Он просил для них, хотя они не понимали греховности своего действия, и, как говорит св. ап. Павел, никогда бы не совершили его, если бы понимали, что творят» <**>.
--------------------------------
<*> Бубер М. Указ. соч. С. 142.
<**> Паскаль Б. Письма к провинциалу, или Письма Людовика Монтальта к другу в провинцию и к отцам иезуитам о морали и политике иезуитов. СПб.: Издание Л. Ф. Пантелеева, 1898. С. 45.
Г. И. Иванец по степени осознанности классифицирует интересы на стихийно действующие и осознанные, с целевым формированием. Осознание интереса является необходимым условием его законодательного закрепления <*>. Если субъект в силу каких-либо причин неправильно осознает свой интерес или не осознает его вообще, может ли и вправе ли государство, в публичных (общественных) интересах, указывать ему на эту неправильность и ставить пределы, за которые не может выйти лицо, по каким-либо причинам сознательно или неосознанно действуя не в своем интересе? Ведь особенность зла в том, что оно оказывает воздействие не только на того, кому оно причиняется, но и на того, кто его совершает <**>.
--------------------------------
<*> См.: Иванец Г. И. Указ. соч. С. 18.
<**> См.: Шердаков В. Н. Добро и зло (очерк нравственной философии). М.: Знание, 1992. С. 38. А. П. Скрипник цитирует Августина: «Тот, кто восстает против божественной справедливости, наносит ущерб не ей, а себе» («О граде Божьем» (14, 11)). Скрипник А. П. Указ. соч. С. 20.
Если учесть, что цель государства есть «всеобщий интерес как таковой, а в нем — сохранение особенных интересов, субстанцию которых он составляет… эта субстанциальность есть прошедший через форму образования знающий и волящий себя дух. Поэтому государство знает, чего оно хочет, и знает это в своей всеобщности, как мыслимое…» <*>. Как следствие, государство может принудить «индивида к тому, что он, при правильном разумении, делал бы сам с собою» <**>. Целью таких действий в конечном счете является «политическое развитие народа», что означает «правильное разумение его собственных интересов» <***>.
--------------------------------
<*> Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 295.
<**> Иеринг Р. Цель в праве. Ярославль, 1881. С. 405.
<***> Там же. С. 406.
Отвечая на вопрос, зачем необходимо принуждение, если каждый субъект, казалось бы, всегда должен действовать в своих интересах, Р. Иеринг дает ясный и недвусмысленный ответ: недостаточное разумение. По его мнению, «не всякий обладает разумением, необходимым для того, чтобы знать, что общий интерес есть вместе с тем его собственный… Закон есть единение разумных и дальнозорких, направленное против близоруких. Первые должны принуждать последних к тому, что требуется их собственным интересом. Не ради их самих, не с тем, чтобы осчастливить, вопреки их желанию, а ради общего интереса» <*>. По словам И. А. Ильина, цель закона как раз и состоит в том, чтобы «сообщить их воле верное направление для саморуководства и самовоспитания. В основной своей идее и в своем нормальном действии правовой закон есть формула зрелого правосознания, закрепленная мыслью, выдвинутая волею и идущая на помощь незрелому, но воспитывающему себя правосознанию…» <**>.
--------------------------------
<*> Иеринг Р. Цель в праве. С. 408 — 409.
<**> Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // Собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. М.: Русская книга, 1996. С. 64.
Государство, ограничивая в своих интересах возможность субъекта осуществлять принадлежащее ему право относиться к управомоченному субъекту не как к средству для достижения своего публичного блага, а как к цели, так как «человек, творящий понуждение или пресечение от лица духа, не делает понуждаемого средством для своего интереса и своей похоти, не отрицает его автономной духовности, не предлагает ему стать покорной одушевленной вещью, не делает его жертвою своего произвола… он не попирает его автономию, а требует ее восстановления…» <*>.
--------------------------------
<*> Ильин И. А. Указ. соч. С. 76. Аналогичная мысль высказана Р. Иерингом. См.: Иеринг Р. Цель в праве. С. 380.
Этот момент наиболее ярко проявлялся в ограничении дееспособности расточителей (дореволюционный аналог современного ограничения дееспособности гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими средствами) <*>. Одним из мотивов установления опеки над расточителями является опасность нищеты для самого расточителя или его семьи, или, по выражению Планка, «защита расточителя против себя самого» <**>. Такой взгляд находит свое основание в том, что каждый индивид есть, по выражению Гегеля, «не только для себя», но «является также членом системы гражданского общества, и, поскольку каждый человек имеет право требовать от общества средств к существованию, оно должно защищать его и от него самого. Речь идет не только о голодной смерти, но и о более далеко идущей проблеме — о предотвращении образования черни. Так как гражданское общество должно защищать индивидов, оно имеет также право заставлять их заботиться о средствах к существованию» <***>.
--------------------------------
<*> Гай называет злоупотребление правом основанием для запрещения расточителям управлять своим имуществом. Гай. Институции. Кн. 1−4 / Пер. Ф. Дыдынского; Под ред. А. А. Кофанова, В. А. Савельева. М.: Юрист, 1997. С. 35.
<**> Покровский И. А. Проблема расточительства // Сб. статей по гражданскому и торговому праву памяти проф. Г. Ф. Шершеневича. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1915. С. 129 — 130.
<***> Гегель. Философия права. С. 269 — 270.
Анализ зла как философской категории, а также выявление природы субъективного гражданского права и роли категории интереса дают основания для выводов о сущности и назначении института злоупотребления субъективными гражданскими правами.
Прежде всего необходимо обратить внимание на то, в какой жесткой императивной форме сформулировано правило п. 2 ст. 1 ГК РФ: «Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в СВОЕМ ИНТЕРЕСЕ (курсив мой. — С.Р.)». Поэтому заслуживает внимания позиция тех ученых, которые раскрывают сущность злоупотребления правом, основываясь на категории интереса безотносительно к наступлению каких-либо последствий для других лиц. Исходят они при этом из того, что лицо, обладая субъективными правами, должно иметь интерес в их осуществлении. Два эти элемента (субъективное право и интерес в его осуществлении) существуют неразрывно друг от друга <*>. Осуществление права при отсутствии интереса противоречит принципу, установленному п. 2 ст. 1 ГК РФ. Значит, такое действие выходит за пределы осуществления гражданских прав, очерченные законом, и должно квалифицироваться как злоупотребление правом <**>.
--------------------------------
<*> См.: Васильев Ю. С. Взаимодействие права и морали // Советское государство и право. 1966. N 11. С. 20.
<**> См.: Захаров Ю. Ю. Интерес в осуществлении гражданских прав // Арбитражная практика. 2003. N 7. С. 17.
По вопросу о том, являются ли действия по осуществлению права при отсутствии у субъекта права интереса в их осуществлении правонарушением, необходимо отметить следующее.
Противоправным является действие по осуществлению права, совершенное субъектом либо до возникновения у него этого права, либо после его прекращения.
Отсутствие интереса в осуществлении права не является обстоятельством, препятствующим возникновению права, то есть при наличии предусмотренных законом юридических фактов право возникает у субъекта вне зависимости от того, имеется ли у него в настоящее время интерес в получении тех выгод, которые ему даст осуществление данного права.
Отсутствие интереса в осуществлении права не является основанием прекращения права, то есть если субъект утратил по каким-то причинам интерес в получении тех выгод, которые ему может дать осуществление права, то данное обстоятельство не предусмотрено законом в качестве юридического факта, влекущего прекращение субъективного гражданского права.
Иными словами, обстоятельства, дающие основания для квалификации действий лица в качестве злоупотребления правом, не тождественны обстоятельствам, являющимся препятствием для возникновения права, и не тождественны обстоятельствам, являющимся основанием для прекращения права.
Таким образом, обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации действия лица в качестве злоупотребления правом, не сообщают данным действиям свойство противоправности.
Следовательно, действия управомоченного субъекта по осуществлению принадлежащего ему права при отсутствии в этом интереса по своей правовой природе не являются правонарушением. Противоправными они станут только в том случае, если будут до конца осуществлены, то есть будет достигнут результат осуществления права. Такой результат будет противоправен, как противоречащий ст. 10 ГК РФ. Задача суда не допустить этого. Отказывая лицу в принудительном осуществлении права, суд препятствует превращению действий по реализации данного права в противоправные. Если суд это не сделает, то мы получим ситуацию, когда право осуществлено при отсутствии интереса в таком осуществлении. Границей между правомерностью и противоправностью является решение суда.
Следовательно, злоупотребление правом имеет место в том случае, когда нет разумно и добросовестно понимаемого интереса в его осуществлении. В этом случае любое осуществление права будет сопряжено с необходимостью для обязанного лица исполнять корреспондирующую осуществляемому праву обязанность без какой-либо пользы для управомоченного. Анализ судебной практики Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда России, федеральных арбитражных судов округов за период с 1995 по 2005 гг. позволяет сделать вывод о чрезвычайно редком появлении случаев осуществления права при отсутствии у управомоченного лица в этом интереса.
Реакция государства на подобные действия носит превентивный характер. Цель государственного вмешательства — предотвратить наступление отрицательных последствий. Основанием для вмешательства является квалификация действий лица в качестве злоупотребления правом. Следовательно, действия лица квалифицируются в качестве злоупотребления правом до наступления отрицательных последствий. Таким образом, наступление отрицательных последствий не имеет значения для квалификации действий в качестве злоупотребления.
Статья 10 ГК РФ в качестве основания для квалификации злоупотребления правом называет исключительность намерения причинить вред другому лицу (шикана). Между тем значительное число ученых посчитали нужным указать на крайнюю сложность доказывания исключительности умысла на причинение вреда и, как следствие, невозможность точного применения этого критерия на практике <*>. Кроме того, в науке гражданского права уже высказывались серьезные сомнения в обоснованности отнесения шиканы к злоупотреблению правом, так как запрещение шиканы есть проведение границы гражданских прав законом, а не отсылка к судейскому усмотрению (то есть не отсылка к иным критериям, которые должен принять во внимание суд, в том числе интерес управомоченного лица), в связи с чем ошибочно подводить шикану под злоупотребление правом <**>.
--------------------------------
<*> См.: Хвостов В. М. Указ. соч. С. 86; Гаджиев Г. А. Конституционные принципы добросовестности и недопустимости злоупотребления субъективными правами // Государство и право. 2002. N 7. С. 60; Годэме Е. Общая теория обязательств / Пер. с фр. И. Б. Новицкого. М., 1948. С. 328; Яценко Т. С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. М.: Статут, 2003. С. 86; Доманжо В. П. Вопрос об ответственности за вред, причиненный при осуществлении права, в проекте нашего гражданского уложения // Сб. статей по гражданскому и торговому праву памяти проф. Г. Ф. Шершеневича. С. 326, 335; Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М.: Лекс-Книга, 2002. С. 7.
<**> См.: Агарков М. М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. Т. 2. С. 373.
С другой стороны, если бы действия по злоупотреблению правом не приводили к каким-либо отрицательным последствиям, то у государства не было бы необходимости им препятствовать. Разрешение этого вопроса видится только в одном: последствия злоупотребления правом должны определяться не по их влиянию на третьих лиц, а по их влиянию на управомоченное лицо. При решении вопроса о квалификации каких-либо действий в качестве злоупотребления правом необходимо обращать внимание не на зло, которое управомоченный причиняет третьим лицам (запрет злоупотребления правом для этого не предназначен по своей природе), а на то, какие последствия будет иметь беспрепятственное осуществление права для управомоченного лица.
Если в результате такого осуществления права произойдет нарушение прав или охраняемых законом интересов третьих лиц, включая государство, то данные лица вправе прибегнуть к их защите способами, указанными в ст. 12 ГК, в зависимости от характера нарушения.
В связи с этим возникает другой вопрос: не повлечет ли подобное понимание злоупотребления правом необходимость для управомоченного лица при осуществлении права судебным порядком всякий раз доказывать наличие своего интереса в осуществлении принадлежащих ему субъективных гражданских прав? На необоснованность таких мнений указывал еще Р. Иеринг: «Каждый, кто потребует… исполнения, должен быть готов к тому, что его обяжут представить доказательство собственного интереса в договоре. Или, ставя дело правильнее, мы должны признать, что если истец лично не имеет никакого интереса относительно исполнения договора, то следует поэтому отвести предъявленный им иск. Здесь только неприкрытый эгоизм получил бы право на пощаду, а всякое действие для другого подверглось бы гонению со стороны права… В действительности подобное введение вопроса о предназначении договоров в круг судебного исследования совершенно чуждо праву… одного заключения договора уже достаточно, как доказательства интереса» <*>.
--------------------------------
<*> Иеринг Р. Интерес и право / Пер. А. Борзенко. С. 95 — 96. По одному из дел суд кассационной инстанции указал на то, что для злоупотребления правом характерно отсутствие охраняемого законом интереса правообладателя в совершении соответствующих действий. Поскольку заявленный по делу иск основан на условиях договора, заключенного истцом для извлечения прибыли, что является охраняемой законом целью осуществления предпринимательской деятельности, то вывод о злоупотреблении истцом правом не может быть признан правомерным (Постановление ФАС Московского округа от 8 апреля 2004 г. N КГ-А41/2195−04).
На основании изложенного заслуживает поддержки идея о том, что поскольку законодатель наделил участников гражданского оборота субъективными правами, то интерес в их осуществлении должен предполагаться с тем, чтобы не возлагать на заинтересованных лиц в каждом случае обязанность по доказыванию наличия у них интереса в осуществлении права <*>.
--------------------------------
<*> См.: Захаров Ю. Ю. Указ. соч. С. 19.
Таким образом, при обращении в суд за защитой права на истце не лежит бремя доказывания наличия интереса в его осуществлении, так как п. 3 ст. 10 ГК РФ закрепляет презумпцию осуществления права в своем интересе. Напротив, если ответчик полагает, что истец осуществляет право при отсутствии какой-либо выгоды для себя, то на него возлагается бремя доказывания этого обстоятельства. Если ответчик этого не сделал, то суд не может входить в исследование вопроса о злоупотреблении правом.
В качестве хрестоматийного примера из судебной практики можно привести известный казус, получивший значительный общественный резонанс как «дело о ликвидации телеканала ТВ-6». Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Лукойл-Гарант» обратилась с иском о ликвидации ЗАО «Московская независимая вещательная корпорация» (далее — ЗАО) на основании первоначальной редакции п. 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ. Данная норма предусматривала право акционеров требовать ликвидации общества, если размер чистых активов общества становился меньше предусмотренного законом минимального размера уставного капитала.
Дело дошло до Высшего Арбитражного Суда Р Ф, который данный иск признал подлежащим удовлетворению. Установив, что по состоянию на 1 января 1999 г., 1 января 2000 г., 1 января 2001 г. ЗАО имело отрицательные показатели своей деятельности и не располагало чистыми активами, необходимыми для обеспечения минимального размера уставного капитала, предусмотренного ст. 26 ФЗ «Об акционерных обществах», Суд сделал вывод о том, что ЗАО в нарушение требований законодательства не приняло решения о своей ликвидации, в связи с чем истец, как акционер ЗАО, имеет право требовать ликвидации ЗАО в судебном порядке <*>.
--------------------------------
<*> См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Р Ф от 11 января 2002 г. N 32/02 // Вестник ВАС РФ. 2002. N 5. С. 65 — 66. Постановлением Конституционного Суда Р Ф от 18 июля 2003 г. N 14-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А. Б. Борисова, ЗАО «Медиа-мост» и ЗАО «Московская независимая вещательная корпорация» производство по делу о проверке конституционности первоначальной редакции п. 6 ст. 35 ФЗ «Об АО» прекращено в связи с тем, что, оспаривая конституционность данной нормы, ЗАО не указало, какие именно его конституционные права и свободы нарушаются данным положением.
При анализе данного дела заслуживают внимания следующие обстоятельства. По отношению к акционерному обществу у акционера имеется ряд прав, основными в числе которых являются два: участие в распределении прибыли (получение дивидендов) и участие в управлении делами общества (общее собрание акционеров, выдвижение кандидатур в органы управления обществом). Осуществление данных прав, безусловно, предполагает наличие самого акционерного общества, в отношении которого данные права могут осуществляться. Добившись в судебном порядке ликвидации общества, акционер, во-первых, утратит эти права, во-вторых, лишится удостоверяющих эти права ценных бумаг, как ликвидного оборотного актива. Возникает вопрос: какую выгоду может получить акционер, осуществляя право требования ликвидации общества, даже с учетом того, что в рассматриваемом деле при ликвидации ЗАО, с учетом имевшихся у ЗАО долгов, он получил намного меньше, чем в случае если бы просто продал свои акции? Ответ на этот вопрос может быть только один: осуществив право требования ликвидации ЗАО, истец не получит для себя никаких выгод. Как следствие, совершая данные действия, истец осуществляет свое право при отсутствии у него в этом какого-либо разумного интереса, и его действия, тем самым, представляют злоупотребление субъективным гражданским правом. Из обстоятельств дела очевидно, что действия истца по осуществлению своего права, будучи доведенными до логического конца, повлекли определенные последствия для ЗАО (его ликвидацию). Вместе с тем, данное обстоятельство лежит за пределами круга юридически значимых фактов, дающих основание квалифицировать действие истца в качестве злоупотребления правом. Но отказывать по данному делу в иске на основании ст. 10 ГК РФ судебные инстанции имели бы право только в одном случае: если бы ответчик тщательно обосновал эту позицию в судебном заседании, подкрепив ее соответствующими доказательствами, чего, как следует из анализа вынесенных по данному делу Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Р Ф и Постановления ФАС Московского округа от 29 декабря 2001 г. N КГ-А40/7984−01, ответчик не сделал. Поэтому суд был обязан применить презумпцию действий истца в своем интересе и удовлетворить иск о ликвидации, что фактически и было сделано Высшим Арбитражным Судом Р Ф.
Проблема злоупотребления правом уходит своими корнями в область соотношения публичного и частного права. Злоупотребление правом — это своеобразный механизм самосохранения общества, когда оно ограничивает своих членов в возможности совершения правомерных действий при отсутствии в них потребности для себя. Данный правовой институт позволяет исключить из экономической жизни ряд негативных явлений, которые невозможно устранить без него.
Таким образом, природа злоупотребления субъективным гражданским правом состоит в осуществлении принадлежащего управомоченному лицу права при отсутствии у данного лица интереса в его осуществлении.